Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2011 в 09:54, дипломная работа
Брачный контракт является новеллой российского законодательства, чем объясняются общественный интерес к нему и те многочисленные трудности, которые возникают как у граждан, желающих заключить такой договор, так и у юристов, занимающихся этими проблемами, на практике.
Введение …………………………………………………………………………..3
1. Брачный договор как институт семейного права …………....9
1.1. История развития законодательства о брачном
договоре (контракте) за рубежом и в России ………………………………………9
1.2. Брачный договор и его место в системе юридических фактов
семейного права и источников правового регулирования……………………….45
2. Правовое регулирование брачного договора………………….56
2.1. Понятие и элементы брачного договора ……………………………..............56
2.2. Форма, содержание и заключение брачного договора ……………………...61
2.3. Изменение и расторжение брачного договора,
признание его недействительным …………………………………………………71
2.4. Ответственность супругов по обязательствам ……………………….79 2.5. Судебная и юридическая практика по применению
брачно-договорных отношений……………………………………….…………...85
Заключение …………………………………………………………………….92
Список использованных источников и литературы……………………………...96
Приложения…………………..…………………………………………..…………99
При определении предмета брачного договора необходимо прежде всего четко установить, о каком имуществе идет речь. Чаще всего под ним подразумеваются отдельные вещи или их совокупность. В семейном праве большинства стран имущество, нажитое супругами во время брака, представлено обширным перечнем6.
Помимо вопросов, связанных с изменением правового режима имущества, в содержание брачного договора могут быть включены и другие положения, как-то:
Объем брачного договора (количество и содержание условий) определяется самими супругами. Он может состоять и из одного пункта, например, устанавливать режим долевой собственности на имущество, нажитое супругами в браке. Поскольку такой договор является разновидностью двусторонней сделки, он подчиняется правилам, общим для всех видов сделок: здесь должна быть выражена единая воля супругов. В то же время брачный договор должен соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным национальным законом. Он не может:
Брачный
договор можно изменить или расторгнуть
в любое время по соглашению сторон.
Соглашение совершается в той
же форме, что и брачный договор.
Изменение или расторжение
Действие
брачного договора заканчивается с
момента прекращения брака, за исключением
тех обязательств, которые предусмотрены
договором на последующий период или по
истечении установленного срока (например,
супруги заключили договор на 10 лет).
1.2. Брачный
договор и его место в системе
юридических фактов семейного
права и источников правового
регулирования
Договор – одна из наиболее древних правовых конструкций.
Развитие различных форм общения между людьми предопределило необходимость использовать предложенные законодателем или создавать самим правовые модели такого общения, которыми стали, в частности, договоры (контракты).
Тенденция к повышению роли договора, характерная для всего современного гражданского права, стала проявляться в последние годы и в современной России, где она в первую очередь связана с коренной перестройкой экономической системы страны. Ключевое значение для такой перестройки имело признание права частной собственности, сужение до необходимых пределов государственного регулирования хозяйственной сферы, установление свободы выбора контрагентов и реализация других основ нового гражданского законодательства.7 (п. 1 ст. 1 ГК РФ).
Применение Договоров на протяжении нескольких тысяч лет объясняется тем, что они являются гибкой правовой формой, в которую могут облекаться различные по характеру общественные отношения. Основное назначение договора – регулирование в рамках закона поведения людей путем указания на его возможные и должные пределы, а равно на последствия нарушения соответствующих требований.
Относительно значимости закона и договора высказываются три точки зрения, сторонники «волевой теории» полагают, что договор как волевой акт контрагентов – первоисточник, а закон лишь восполняет или ограничивает их волю. Сторонники «приоритета закона» исходят из того, что договор обладает лишь производным от закона правовым эффектом. И, наконец, приверженцы «эмпирической теории» полагают, что воля сторон сознательно направлена на достижение конкретного экономического эффекта, при этом последствия договора мыслятся как такие средства его осуществления, о которых стороны могут не иметь или часто не имеют ясного представления8.
Что же представляют собой гражданско-правовые договоры?
В римском праве договоры (contraktus) рассматривались:
а)
как основание для
В словаре В.И. Даля слово «договор» трактуется как «уговор, взаимное согласие». На деловом языке, отмечается там же, договором называются предварительные условия или частное обязательство10, а в советской и постсоветской юридической литературе весьма последовательно развито многопонятийное представление о договоре. Так, О.С. Иоффе, признавая договор соглашением двух или нескольких лиц о возникновении, изменении или прекращении гражданских правоотношений, отмечает: «Иногда под договором понимается самое обязательство, возникающее из такого соглашения, а в некоторых случаях этот термин обозначает документ, фиксирующий акт возникновения обязательства по воле всех его участников»11.
Аналогичную позицию занимает и Н.Д. Егоров. «Под договором, – подчеркивает он, – понимают и юридический факт, лежащий в основе обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором закреплен факт установления обязательственного правоотношения»12.
Договор в его первом значении – основания для возникновения прав и обязанностей – является ступенью в классификации юридических фактов. Соответственно он должен отвечать основополагающим признакам последних (имеется в виду способность порождать права и обязанности)13. С указанной точки зрения договор может быть поставлен в один ряд с односторонними сделками, деликтами, административными актами, юридическими поступками и др.
Наряду
с гражданско-правовыми
В Основах гражданского законодательства 1991 г. (п. 3 ст. 1) предусмотрено, что к семейным, трудовым отношениям, представляющим товарно-денежные и иные построенные на равенстве участников имущественные отношения, а также связанные с имущественными неимущественные отношения, гражданское законодательство применяется в случаях, когда эти отношения не регулируются соответствующими отраслями (семейным, трудовым правом). Тем самым был закреплен принцип субсидиарного применения гражданско-правовых норм к указанным отношениям.
Гражданский кодекс (п. 3 ст. 2) относит к имущественным отношениям, находящимся за пределами гражданского права, только отношения, основанные на административном или ином властном подчинении одной стороны другой (например налоговые).
До последнего времени вопрос о соотношении семейного и гражданского права затрагивал весьма узкий круг вопросов, лежащих за пределами законодательства о договорах. Однако Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ) ввел институт брачного договора. Первое упоминание о нем содержится в ст. 256 ГК, которая признает собственность супругов общей, если договор между ними не устанавливает иной режим этого имущества. Данный договор представляет собой соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов), которое определяет их имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его расторжения (ст. 40).
Общая норма применения гражданского законодательства к семейным отношениям закрепляет принцип субсидиарности. Это законодательство регулирует указанные отношения при наличии двух непременных условий: если семейные отношения не урегулированы семейным законодательством14 и при этом применение гражданского законодательства не противоречит существу семейных отношений (ст. 4 СК РФ). Таким образом, есть все основания для признания брачного договора разновидностью гражданских договоров.
Особенности правового регулирования семейных отношений напрямую связаны с предметом этого регулирования. Семья сама по себе таким предметом не является. Поэтому государство регулирует лишь отношения, которые складываются в семье, а также определяет условия, порядок возникновения прав и обязанностей, предусмотренных СК РФ.
Регулирование семейных отношений включает в сферу своего влияния:
Указанный круг вопросов, подлежащих семейно-правовому регулированию, является исчерпывающим; его можно расширить лишь в случаях, специально предусмотренных законом. Таким образом, к предмету регулирования относятся, как уже отмечалось ранее, подвластные семейному законодательству семейные отношения, участники которых является носителями (субъектами) определенных прав и обязанностей. В число субъектов входят супруги, родители (лица, их заменяющие), другие члены семьи. Связь между ними выражается в том, что праву одного субъекта соответствует обязанность другого, поэтому каждый член семьи одновременно является носителем как прав, так и обязанностей, поскольку права одного обеспечиваются исполнением обязанностей другого.
Субъекты
семейных отношений должны обладать
семейной правоспособностью, то есть способностью
иметь права и нести
Существует много способов государственно-правового воздействия на семейные отношения. Наиболее важный из них – предоставление любому участнику этих отношений права действовать определенным образом. Одновременно субъект права является и носителем соответствующих обязанностей (обязательных с точки зрения государства действий, и поступков). В результате возникает своеобразный баланс; когда благодаря выполнению обязанности реализуется право. Так, родители, выполняя свои обязанности по воспитанию детей, обеспечивают их право на воспитание. И наоборот, неисполнение обязанности влечет за собой нарушение соответствующего права. Таков самый типичный способ правового регулирования семейных отношений. Очень важно, что современное семейное законодательство в отличие от прежнего делает приоритетными именно права, и это в полной мере соответствует ст. 17 Конституции РФ, где говорится о признании и гарантиях прав и свобод человека и гражданина.
К числу наиболее действенных и распространенных способов регулирования семейных отношений относятся также содержащиеся в семейном законодательстве запреты и дозволения. Именно запреты играли главную роль в регулировании отношений между полами в доклассовом обществе. Не утратили они своего значения и в период возникновения государства. Конечно, по мере развития общества запреты как метод правового регулирования видоизменялись, усложнялись. Однако они по прежнему сохраняют свое влияние и в наше время, поскольку напрямую связаны с мотивацией правомерности поведения личности. Причем если реализация прав и обязанностей (категорий более сложных) во многом зависит от уровня правосознания, то с запретами и дозволениями дело обстоит проще: они воспринимаются легче.
Цель правового регулирования любых общественных отношений – не только предотвратить нежелательные действия, но и побудить к совершению общественно полезных поступков. Поэтому в семье главенствующая роль принадлежит дозволениям. Не случайно они лидируют в количественном отношении среди всех других семейно-правовых предписаний. Дозволение как таковое обычно связывают с активными действиями. Семейно-правовые дозволения в этом смысле не составляют исключения. Например, если родители не состоят в браке между собой, запись об отце ребенка производится по совместному заявлению отца и матери или по заявлению отца ребенка (п. 2 ст. 52 СК). Вступающие в брак или состоящие в нем лица могут заключить брачный договор (ст. 40 СК). Алименты взыскиваются на основе и в соответствии с соглашением об уплате алиментов (ст. 99 СК).